Что такое договор с юридической точки зрения укажите его признаки?

15 ответов на вопрос “Что такое договор с юридической точки зрения укажите его признаки?”

  1. Woody Ответить

    – Договор – акт свободного волеизъявления сторон;
    – Стороны договора являются равноправными.
    Виды договоров:
    ? По форме: устные и письменные договоры;
    ? По моменту, с которого договор считается заключенным: реальные договоры (договоры, которые признаются заключенными с момента достижения сторонами соглашения обо всех его существенных условиях (например, подряда)) и консенсуальные договоры (договоры, которые признаются заключенными с момента достижения сторонами соглашения обо всех его существенных условиях и передачи определенной вещи (например, договор розничной купли-продажи));
    ? По количественному признаку участников: двусторонние и многосторонние договоры;
    ? По возмездности: возмездные и безвозмездные договоры. В соответствии со статьей 393 ГК, договор, по которому сторона должна получить плату или иное встречное предоставление за исполнение своих обязанностей, является возмездным. Безвозмездным признается договор, по которому одна сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне без получения от нее платы или иного встречного предоставления. Договор предполагается возмездным, если из законодательства, содержания или существа договора не вытекает иное.
    ? По юридической направленности: предварительные договоры (представляют собою соглашение о заключении основного договора в будущем) и основные договоры. В соответствии со ст. 399 ГК, по предварительному договору стороны обязуются заключить в будущем договор (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором. Предварительный договор заключается в форме, установленной законодательством для основного договора, а если форма основного договора не установлена, то в письменной форме.
    Несоблюдение правил о форме предварительного договора влечет его ничтожность. Предварительный договор должен содержать условия, позволяющие установить предмет, а также другие существенные условия основного договора. В предварительном договоре указывается срок, в который стороны обязуются заключить основной договор. Если такой срок в предварительном договоре не определен, основной договор подлежит заключению в течение года с момента заключения предварительного договора.
    В случаях, когда сторона, заключившая предварительный договор, уклоняется от заключения основного договора, применяются положения, установленные для заключения договоров в обязательном порядке. Обязательства, предусмотренные предварительным договором, прекращаются, если до окончания срока, в который стороны должны заключить основной договор, он не будет заключен и ни одна из сторон не направит другой стороне предложение заключить этот договор;
    ? По юридическим основаниям заключения: свободные договоры (договоры, в которые стороны вступают в связи с самостоятельным волеизъявлением) и обязательные договоры (договоры, в которые стороны вступают в силу уже существующего соглашения стороны либо в силу законодательства);
    ? По моменту наступления прав и обязанностей: обычный и условный договоры;
    ? По периоду действия: генеральный и текущий договоры;
    ? По содержанию соглашения сторон: взаимосогласованный договор и договоры присоединения. В соответствии со ст.398 ГК, договором присоединения признается договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом.
    Присоединившаяся к договору сторона вправе потребовать расторжения или изменения договора, если договор присоединения хотя и не противоречит законодательству, но лишает эту сторону прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида, исключает или ограничивает ответственность другой стороны за нарушение обязательств либо содержит другие явно обременительные для присоединившейся стороны условия, которые она, исходя из своих разумно понимаемых интересов, не приняла бы при наличии у нее возможности участвовать в определении условий договора.
    При наличии обстоятельств, указанных выше, требование о расторжении договора, предъявленное стороной, присоединившейся к договору в связи с осуществлением своей предпринимательской деятельности, не подлежит удовлетворению, если присоединившаяся сторона знала или должна была знать, на каких условиях заключает договор;
    ? Договор в пользу третьего лица. В соответствии со ст.400 ГК, договором в пользу третьего лица признается договор, в котором стороны установили, что должник обязан произвести исполнение не кредитору, а указанному или не указанному в договоре третьему лицу, имеющему право требовать от должника исполнения обязательства в свою пользу.
    Если иное не предусмотрено законодательством или договором, с момента выражения третьим лицом должнику намерения воспользоваться своим правом по договору стороны не могут расторгать или изменять заключенный ими договор без согласия третьего лица. Должник в договоре вправе выдвигать против требования третьего лица возражения, которые он мог выдвинуть против кредитора. В случае, когда третье лицо отказалось от права, предоставленного ему по договору, кредитор может воспользоваться этим правом, если это не противоречит законодательству и договору.
    Форма договора – это установленная законодательством Республики Беларусь форма облечения соглашения сторон.
    Формы договора:
    1. Устный договор;
    2. Письменный договор:
    – Простая письменная форма договора;
    – Нотариальная форма договора.
    В соответствии со ст.404 ГК, договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если ГК и иными актами законодательства для договоров данного вида не установлена определенная форма. Если законодательством для данного вида договора не требуется нотариальной формы, но стороны договорились заключить его в такой форме, то договор считается заключенным с момента придания ему нотариальной формы.
    Если законодательством для данного вида договора не требуется письменной (простой или нотариальной) формы, но стороны договорились заключить его в простой письменной форме, то договор считается заключенным с момента придания ему простой письменной формы.
    Договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.
    Письменная форма договора считается соблюденной, если письменное предложение заключить договор принято в соответствии с п.3 ст.408 ГК (совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т.д.) считается акцептом, если иное не предусмотрено законодательством или не указано в оферте).

  2. Плюшевый Ответить

    Тема 20. Договор. Общие положения
    Согласно ст. 420 ГК РФ договор – это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Несмотря на то, что ГК содержит легальное определение договора, его понятие многозначно:
    1. Под договором понимается юридический факт (сделка), поскольку договор влечёт установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
    2. Договор – это правоотношение, поскольку это обязательство, содержанием которого являются права и обязанности сторон.
    3. Договор в узком смысле – это документ, которым скрепляется соглашение сторон. Однако необходимо учесть, что это не совсем точное определение договора, поскольку договором считается любое соглашение сторон, совершённое в том числе и в устной форме.
    Щенникова Л.В. не согласна с традиционной трактовкой договора. По мнению учёного, основное в конструкции договора – то, что выступает причиной обязательства, регулятором и организатором отношений сторон, действующих для достижения определённого правового результата. В силу этого «договор – это свободный регулятор, организатор и координатор эквивалентно-возмездных отношений, имеющих целью достижение правового результата и возможности применения государственно-организационного воздействия».
    Договор является одной из наиболее распространённых видов сделок и обязательств. В этой связи согласно п. 2 и 3 ст. 420 ГК, к договорам применяются правила о двух- и многосторонних сделках (глава 9 ГК), а также общие положения об обязательствах (ст.ст. 307- 419 ГК).
    Признаки договора:
    Волевой акт
    Договор является результатом единого свободного волеизъявления самостоятельных субъектов гражданского права

    Обязательство
    Договор является видом обязательства, в силу чего ему присущи все признаки обязательственного правоотношения.

    Соглашение
    Договор – это результат взаимного компромисса двух сторон, в силу чего о договоре можно говорить только тогда, когда стороны достигли согласия по условиям заключаемого договора.

    Юридический факт
    Договор влечёт возникновение, изменение и прекращение гражданских правоотношений.
    Значение договорасостоит в следующем:
    1. Является выражением единства воли двух субъектов гражданского права на осуществление правоотношений, в связи с чем, договор удовлетворяет интересам каждой из сторон обязательства, является компромиссом интересов различных субъектов, что стабилизирует гражданский оборот в целом.
    2. Является средством связи между товаропроизводителем и товаропотребителем, в силу чего договор является основным регулятором экономических отношений в условиях рыночной экономики.

  3. Thordirne Ответить

    Вопрос о разграничении договоров и сделок не нов: в любом учебнике по гражданскому праву можно прочитать о том, что “договор” и “сделка” – понятия нетождественные, что понятие “сделка” шире, а их соотношение определяется формулой “любой договор – это сделка, но не любая сделка – это договор”. Следовательно, сделка и договор соотносятся как общее и частное, как понятие родовое и индивидуальное, и можно сделать вывод, что если сделка – институт гражданского права, то договор – субинститут. Вместе с тем различия между институтами сделки и договора гораздо более глубокие.
    Так, Гражданский кодекс РФ по-разному формулирует определения сделки (ст. 153) и договора (ст. 420); группирует нормы о сделках и договорах в разных разделах и главах (что является показателем принадлежности их к различным институтам).
    Кроме того, сделка в соответствии с ГК – это уже реально совершенное действие, в то время как договор – это соглашение о действиях, которые стороны намереваются совершить в будущем. Подобный вывод следует, в частности, из последствий недействительности сделки (ст. 167): двусторонняя реституция возможна только в том случае, если предварительно стороны передали друг другу объекты сделки. Что же касается договоров, то часть первая ГК вообще не содержит упоминаний об их недействительности (ничтожности, оспоримости), а говорит только об изменении, расторжении либо отказе от договора. Расторжение договора не сопровождается возвратом всего полученного по договору (реституцией). Следовательно, для заключения договоров подобной предварительной передачи объектов, как правило, не требуется, исключение составляют лишь так называемые реальные договоры.
    Таким образом, соотношение сделки и договора определяется, по нашему мнению, формулой: сделка – это действие по реализации договора, а договор – это одно из возможных оснований совершаемых сделок. Вместе с тем разграничение договоров и сделок в Гражданском кодексе проводится непоследовательно. Например, ст. 154 (п. 1) называет договоры двух- или многосторонними сделками.
    Сделка — это действие физических или юридических лиц — субъектов гражданского права, направленное на возникновение, прекращение, изменение, восстановление, приостановление и т.п. гражданских прав и обязанностей. При этом сделка может быть одновременно основанием прекращения одного правоотношения и возникновения другого правоотношения.
    Сделки отличаются от других юридических фактов такими особенностями:
    Во-первых, сделка всегда волевой акт. Волевой характер действий выражается в том, что субъекты права, совершая сделку, стремятся достичь определенного правового результата. При этом воля в сделках всегда направлена именно на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Этим сделки отличаются от событий и юридических поступков.
    Во-вторых, сделки всегда правомерные действия. В этом смысле они выступают как противоположность правонарушениям.
    В-третьих, сделки всегда действия субъектов гражданского права. Этим они отличаются от административных актов.
    В-четвертых, сделки опосредствуют динамику гражданских правоотношений. Этим они отличаются от такого вида юридических фактов, как юридические состояния (акты гражданского состояния). ГК Рф дифференцирует сделки в зависимости от числа сторон, которые принимают участие в ней. По этому признаку сделки делятся на одно-, двух- или многосторонние.
    Односторонней признается сделка, для совершения которой достаточно волеизъявления одной стороны (выдача доверенности, составление завещания).
    Двухсторонняя сделка представляет собой встречные волеизъявления двух сторон, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских правоотношений. Наиболее распространенные двухсторонние сделки, для которых характерно согласованное волеизъявление двух сторон, являются договоры.
    Многосторонняя сделка — это встречные волеизъявления трех и более сторон. Примером могут служить договоры о совместной деятельности. В таком договоре волеизъявление сторон имеет двоякую природу. С одной стороны, это взаимное волеизъявление относительно установления договора между участниками. С другой, имеет место совместное волеизъявление, направленное на достижение общей цели. Следует отличать многосторонние сделки от двухсторонних, где на одной из сторон выступает несколько лиц (так называемые «сделки с множественностью лиц»).
    В гражданском праве существует несколько классификаций сделок по различным основаниям.
    В зависимости от наличия или отсутствия обязанности сторон предоставлять встречное материальное возмещение сделки делят на возмездные и безвозмездные.
    В безвозмездных соглашениях обязанность произвести материальные затраты лежит только на одной из сторон. Другая сторона не отягощена какими-либо обязанностями. Например, в договоре дарения одна сторона безвозмездно передает имущество в собственность другой стороне.
    Возмездные сделки характеризуются наличием встречного имущественного эквивалента. Например, в договоре купли-продажи одна сторона передает имущество, но вместо него получает его стоимость.
    В зависимости от момента, с которого сделки считаются заключенными, они делятся на реальные и консенсуальные.
    В консенсуальной сделке (договоре) для наступления правовых последствий достаточно достижения сторонами соглашения по всем существенным условиям. С момента достижения соглашения сделка считается заключенной, и для ее сторон возникают соответствующие права и обязанности. Так, достижение сторонами договора купли-продажи согласия относительно предмета и цены порождает обязанность продавца передать вещь в собственность покупателю и встречная обязанность покупателя уплатить определенную денежную сумму.
    Для реальной сделки необходима передача вещи. Пока она не состоится, сделка не считается заключенной. Примером реального соглашения является договор займа. Пока деньги не переданы заемщику, права и обязанности у сторон не возникают. Само по себе обещание дать деньги в заем не означает, что потенциальный заемщик приобретает право требовать выполнения этого обещания.
    Поскольку в консенсуальных сделках момент заключения и момент выполнения не совпадают, а в реальных — совпадают, то консенсуальные соглашения всегда взаимны, а реальные — односторонние.
    В зависимости от значения основания (цели) сделки для ее действительности, сделки делятся на абстрактные и каузальные.
    Сделки, в которых определены основания их заключения, называются каузальными. К ним принадлежит большая часть гражданско-правовых соглашений (купля-продажа, поручение и т.п.).
    Абстрактными считаются сделки, в которых не определены цели их совершения. Наиболее ярким примером абстрактной сделки является выдача векселя, при которой не имеют значения основания его выдачи (заем, купля-продажа, оплата услуг и т.п.).
    В зависимости от наличия указания на срок возникновения или прекращения прав и обязанностей, сделки бывают срочными и бессрочными.
    В бессрочных сделках не определяются ни момент вступления ее в действие, ни момент прекращения. Такое соглашение, как правило, немедленно вступает в силу и прекращается на требование одной из сторон (например, договор имущественного найма, заключенный на неопределенный срок).
    Срочными являются сделки, в которых определен момент возникновения прав и обязанностей сторон, продолжительность существования обязательства, момент прекращения и т.п.
    В цивилистической науке господствующим является положения о многозначительности термина “договор”. Он охватывает такие правовые явления: как юридический факт (двух- или многосторонняя сделка), что является основанием возникновения гражданских прав и обязанностей; само договорное обязательство (правоотношения), порождаемое заключенным договором; а также документ, в котором закрепляется (фиксируется) факт установления между сторонами обязательственного правоотношения. В данной случае договор рассматривается как юридический факт, который является основанием возникновения гражданских прав и обязанностей. С этой точки зрения договор является договоренностью двух или более сторон, направленной на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, что является двух- или многосторонними сделками. Как любая сделка, договор – это волевой акт, но ему присущи и определенные особенности. В отличие от односторонней сделки, в котором выражается воля одной стороны, договор – это взаимное выражение воли двух или нескольких лиц и вдобавок согласованное между ними так, что воля одной стороны отвечает воле другой или других сторон, которые принимают участие в договоре. Итак, договору как юридическому факту присущи следующие признаки. Во-первых, в нем оказывается воля не одной стороны, а двух или нескольких, причем волеизъявления участников по своему смыслу должно совпадать и отвечать одно другому. Во-вторых, договор – это такое общее действие лиц, которое направленное на достижение определенных гражданско-правовых последствий: обретения, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

  4. Хочешь-добьешься Ответить

    Имущественный (гражданско-правовой) оборот как юридическое вы­ражение товарно-денежных, рыночных экономических связей склады­вается из многочисленных конкретных актов отчуждения и присвоения имущества (товара), совершаемых собственниками или иными законны­ми владельцами. В подавляющем большинстве случаев эти акты выража­ют согласованную волю товаровладельцев, оформленную и закреплен­ную в виде договоров.
    Значение договора:
    Гражданско-правовой договор дает своим участникам возможность свободно согласовать свои интересы и цели и определить необходимые действия по их достижению. Следова­тельно, договор становится эффективным способом организации взаи­моотношений его сторон, учитывающим их обоюдные интересы.
    Вместе с тем он придает результатам такого согласования общеобя­зательную для сторон юридическую силу, при необходимости обеспечи­вающую его принудительную реализацию. С этой точки зрения договор предстает как экономико-правовая категория, в которой экономическое содержание (акт товарообмена) получает объективно необходимое ему юридическое (гражданско-правовое) оформление и закрепление.
    Понятие договора:
    Договор – как совпадающее воле­изъявление (соглашение) его участников (сторон), направленное на установление либо изменение или прекращение определенных прав и обязанностей. С этой точки зрения он является сделкой — юридиче­ским фактом, главным основанием возникновения обязательственных правоотношений (п. 2 ст. 307 ГК). Исходя из этого всякая двух- или многосторонняя сделка считается договором (п. 1 ст. 154 ГК), а к са­мим договорам применяются соответствующие правила о сделках, в том числе об их форме (п. 2 ст. 420 ГК).
    Понятие договора применяется к правоотношениям, возникшим в результате заключения договора (сделки), поскольку именно в них существуют и реализуются субъективные права и обя­занности сторон договора. Когда, например, речь идет о договорных связях, об исполнении договора, ответственности за его неисполне­ние и т.п., имеются в виду договорные обязательства. На данные пра­воотношения распространяются поэтому общие положения об обяза­тельствах (п. 3 ст. 420 ГК).
    Договор часто рассматривается и как форма со­глашения (сделки) — документ, фиксирующий права и обязанности сто­рон. Такое понимание договора является достаточно условным, ибо со­глашение сторон может быть оформлено отнюдь не только как единый документ, подписанный всеми его участниками (ср. ст. 158 и 434 ГК). Но в случае наличия такого документа он всегда именуется договором (а во внешнеэкономическом обороте — контрактом).
    Договор – соглашение двух или несколь­ких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (п. 1 ст. 420 ГК).
    В данном смысле договор представляет собой разновидность сдел­ки и характеризуется двумя основными чертами:
    наличием согласованных действий участников, выра­жающих их взаимное волеизъявление (особенность договора);
    направленностью данных действий (волеизъявления) на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей сторон (что характерно для сделок).
    Основной юридический (гражданско-правовой) эффект договора заключается в появлении связанности его контрагентов соответствующим обязательственным правоотношением. Вместе с тем необходи­мо различать договор как сделку и как возникшее в результате его за­ключения договорное обязательство. Права и обязанности контраген­тов по договору – их права и обязанности как сторон обязательства и составляют содержание последнего, тогда как сделка лишь опреде­ляет (называет) их и делает юридически действительными.
    При этом условия договора определяют не только конечный ре­зультат (цель) и содержание согласованных действий сторон по его ис­полнению, но во многих случаях, особенно в сфере предприниматель­ской деятельности, также и порядок их совершения. Здесь наиболее отчетливо проявляется регулирующая функция договора как сделки, определяющей характер и содержание возникшего на ее основе обя­зательства, и как обязательства, определяющего конкретные действия сторон по его исполнению. При таком подходе договор как средство (инструмент) регулирования взаимоотношений его участников предстает в виде согласованной сторонами и ставшей для них юридически обя­зательной программы их совместных действий по достижению опре­деленного экономического (имущественного) результата.
    Заключение договора и формирование его условий по общему правилу должны носить доб­ровольный характер, базирующийся исключительно на соглашении сторон и определяемый их частными интересами. На этой основе фор­мируется одно из основополагающих начал частноправового регули­рования — принцип свободы договора (п. 1 ст. 1, ст. 421 ГК).
    Свобода договора проявляется в нескольких различных аспектах:
    это свобода в заключении договора и отсутствие прину­ждения к вступлению в договорные отношения (п. 1 ст. 421 ГК) (принудительное заключение дого­вора допускается лишь как исключение, прямо предусмотренное либо законом, например, для публичных договоров в соответствии с п. 3 ст. 426 ГК, либо добровольно принятым на себя обязательством, например, по предварительному договору в соответствии со ст. 429 ГК);
    свобода договора состоит в свободе определения харак­тера заключаемого договора (субъекты имущественного (гражданского) оборота сами решают, какой именно договор им заклю­чить), более того, стороны свободны в заключении смешанных договоров, одновременно содержащих элементы различных известных разновид­ностей договора (п. 3 ст. 421 ГК);
    свобода договора проявляется в свободе опре­деления его условий (содержания) (п. 2 ст. 1, п. 4 ст. 421 ГК). Сторо­ны договора по своей воле определяют его содержание и формируют его конкретные условия, если только содержание какого-либо усло­вия императивно не определено законом или иными правовыми ак­тами. Так, условие о цене приобретаемого товара согласуется самими контрагентами и лишь в отдельных случаях определяется по установ­ленным государством тарифам, ставкам и т.п. (например, когда дело касается продукции «естественных монополий»).
    Императивные правила закона, принятого после заключения до­говора, не должны распространяться на условия ранее заключенных договоров, если только сам этот закон прямо не придаст им обратную силу (п. 2 ст. 422 ГК): ведь при их заключении стороны не могли пред­видеть будущие изменения закона. Подзаконными же актами, вклю­чая президентские указы, во всяком случае нельзя предписывать из­менения условий заключенных договоров.
    В тщательной защите нуждаются граждане-потребители, выступающие в качестве заведомо более слабой стороны в их взаимоотношениях с про­фессиональными предпринимателями. Так, в договорах, где кредитором является гражданин как потребитель товаров, работ или услуг, стороны лишены права своим соглашением ограничивать установленный зако­ном размер ответственности должника-услугодателя (п. 2 ст. 400 ГК).

    Виды договоров в гражданском праве (классификация договоров)

    Общая классификация гражданско-правовых договоров выделяет:
    1) соглашения (сделки):
    возмездные и безвозмездные;
    ре­альные и консенсуальные;
    каузальные и абстрактные;
    фидуци­арных и иные договоры (сделки).
    2) договорные обязательства, направленные:
    на передачу имущества (в собственность либо в пользование);
    на производство работ;
    на оказание услуг.
    Следует иметь в виду, что в гражданском праве закреплена презумпция возмездности гражданско-правового договора (п. 3 ст. 423 ГК), в силу которой его безвозмезд­ный характер должен прямо вытекать из закона, иного правового акта, содержания до­говора или его существа.
    По направленности на определенный результат традиционно выделяют­ся такие типы договорных обязательств, как направленные на передачу имущества в собственность либо в пользование, на производство работ или на оказание услуг, которые затем подразделяются на отдельные виды и подвиды. Данное деление договоров как обязательств составляет их ос­новную, «базовую» классификацию, отраженную в законе. Так, во второй части ГК РФ четко просматривается традиционная четырехчленная типи­зация договорных обязательств на договоры:
    по отчуждению имущества (гл. 30-33);
    по передаче его в пользование (гл. 34-36);
    по производству работ (гл. 37, 38);
    по оказанию услуг (гл. 39-53);
    (договоры о распо­ряжении (отчуждении или использовании) результатами интеллектуаль­ной деятельности или средствами индивидуализации).
    На этой основе затем выделены 26 отдельных видов договоров, шесть из которых (например, договор купли-продажи) в свою очередь разделены на подвиды (общее число которых достигает 30). В части четвертой ГК закреплен еще один тип гражданско-правовых договорных обязательств — договоры о распо­ряжении (отчуждении или использовании) результатами интеллектуаль­ной деятельности или средствами индивидуализации (ст. 1233 ГК).
    Указанное деление договорных обязательств дополняется их клас­сификацией по иным основаниям. С этой точки зрения прежде все­го выделяются следующие виды договоров:
    Односторонние и двусторонние (синаллагматические). В одностороннем догово­ре у одной из сторон имеются только права, тогда как у другой — ис­ключительно обязанности, например, в некоторых случаях дого­вора займа, в котором у займодавца есть только право, а у заемщика — только обязанность (п. 1 ст. 807 ГК). В двустороннем договоре у каждой из сторон есть и права, и обязанности (например, у продавца и покупателя в договоре купли-продажи). Односторон­ний договор порождает простое (одностороннее) обязательство, уча­стник которого является либо кредитором, либо должником, тогда как в сложном двустороннем обязательстве каждый из участников одно­временно выступает в роли и кредитора, и должника.
    Договоры в пользу третьего лица (ст. 430 ГК), которым противопоставляются все остальные договоры как «договоры в пользу контрагента» (кредитора).
    Дополнительные (ак­цессорные) договоры, обеспечивающие исполнение «основных» дого­воров (например, договор о залоге или о поручительстве).
    Имуществен­ные и организационные.
    Публичные и присоединения.

    Форма договора

    Форма договора может быть как письменной, так и устной.

    Содержание договора

    Содержание договора как соглашения (сделки) составляет совокуп­ность согласованных его сторонами условий, в которых закрепляются права и обязанности контрагентов, составляющие содержание дого­ворного обязательства. В письменных договорах условия излагаются в виде отдельных пунктов.
    К основному тексту письменного договора могут, кроме того, до­бавляться различные согласованные сторонами приложения и допол­нения, также входящие в его содержание в качестве составных частей договора. Наличие приложений, конкретизирующих содержание дого­вора, должно оговариваться в его основном тексте. Такие приложения становятся необходимыми частями, например, для большинства договоров поставки, строительного подряда, на выполнение научно-исс­ледовательских и опытно-конструкторских работ, банковского кре­дита и др. Дополнения обычно в том или ином отношении меняют со­держание отдельных условий договора.

  5. Ariginn Ответить

    Вопрос о разграничении договоров и сделок не нов: в любом учебнике по гражданскому праву можно прочитать о том, что «договор» и «сделка» — понятия нетождественные, что понятие «сделка» шире, а их соотношение определяется формулой «любой договор — это сделка, но не любая сделка — это договор». Следовательно, сделка и договор соотносятся как общее и частное, как понятие родовое и индивидуальное, и можно сделать вывод, что если сделка — институт гражданского права, то договор — субинститут. Вместе с тем различия между институтами сделки и договора гораздо более глубокие.
    Так, Гражданский кодекс РФ по-разному формулирует определения сделки (ст. 153) и договора (ст. 420); группирует нормы о сделках и договорах в разных разделах и главах (что является показателем принадлежности их к различным институтам).
    Кроме того, сделка в соответствии с ГК — это уже реально совершенное действие, в то время как договор — это соглашение о действиях, которые стороны намереваются совершить в будущем. Подобный вывод следует, в частности, из последствий недействительности сделки (ст. 167): двусторонняя реституция возможна только в том случае, если предварительно стороны передали друг другу объекты сделки. Что же касается договоров, то часть первая ГК вообще не содержит упоминаний об их недействительности (ничтожности, оспоримости), а говорит только об изменении, расторжении либо отказе от договора. Расторжение договора не сопровождается возвратом всего полученного по договору (реституцией). Следовательно, для заключения договоров подобной предварительной передачи объектов, как правило, не требуется, исключение составляют лишь так называемые реальные договоры.
    Таким образом, соотношение сделки и договора определяется, по нашему мнению, формулой: сделка — это действие по реализации договора, а договор — это одно из возможных оснований совершаемых сделок. Вместе с тем разграничение договоров и сделок в Гражданском кодексе проводится непоследовательно. Например, ст. 154 (п. 1) называет договоры двух- или многосторонними сделками.
    Сделка — это действие физических или юридических лиц — субъектов гражданского права, направленное на возникновение, прекращение, изменение, восстановление, приостановление и т.п. гражданских прав и обязанностей. При этом сделка может быть одновременно основанием прекращения одного правоотношения и возникновения другого правоотношения.
    Сделки отличаются от других юридических фактов такими особенностями:
    Во-первых, сделка всегда волевой акт. Волевой характер действий выражается в том, что субъекты права, совершая сделку, стремятся достичь определенного правового результата. При этом воля в сделках всегда направлена именно на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Этим сделки отличаются от событий и юридических поступков.
    Во-вторых, сделки всегда правомерные действия. В этом смысле они выступают как противоположность правонарушениям.
    В-третьих, сделки всегда действия субъектов гражданского права. Этим они отличаются от административных актов.
    В-четвертых, сделки опосредствуют динамику гражданских правоотношений. Этим они отличаются от такого вида юридических фактов, как юридические состояния (акты гражданского состояния). ГК Рф дифференцирует сделки в зависимости от числа сторон, которые принимают участие в ней. По этому признаку сделки делятся на одно-, двух- или многосторонние.
    Односторонней признается сделка, для совершения которой достаточно волеизъявления одной стороны (выдача доверенности, составление завещания).
    Двухсторонняя сделка представляет собой встречные волеизъявления двух сторон, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских правоотношений. Наиболее распространенные двухсторонние сделки, для которых характерно согласованное волеизъявление двух сторон, являются договоры.
    Многосторонняя сделка — это встречные волеизъявления трех и более сторон. Примером могут служить договоры о совместной деятельности. В таком договоре волеизъявление сторон имеет двоякую природу. С одной стороны, это взаимное волеизъявление относительно установления договора между участниками. С другой, имеет место совместное волеизъявление, направленное на достижение общей цели. Следует отличать многосторонние сделки от двухсторонних, где на одной из сторон выступает несколько лиц (так называемые «сделки с множественностью лиц»).
    В гражданском праве существует несколько классификаций сделок по различным основаниям.
    В зависимости от наличия или отсутствия обязанности сторон предоставлять встречное материальное возмещение сделки делят на возмездные и безвозмездные.
    В безвозмездных соглашениях обязанность произвести материальные затраты лежит только на одной из сторон. Другая сторона не отягощена какими-либо обязанностями. Например, в договоре дарения одна сторона безвозмездно передает имущество в собственность другой стороне.
    Возмездные сделки характеризуются наличием встречного имущественного эквивалента. Например, в договоре купли-продажи одна сторона передает имущество, но вместо него получает его стоимость.
    В зависимости от момента, с которого сделки считаются заключенными, они делятся на реальные и консенсуальные.
    В консенсуальной сделке (договоре) для наступления правовых последствий достаточно достижения сторонами соглашения по всем существенным условиям. С момента достижения соглашения сделка считается заключенной, и для ее сторон возникают соответствующие права и обязанности. Так, достижение сторонами договора купли-продажи согласия относительно предмета и цены порождает обязанность продавца передать вещь в собственность покупателю и встречная обязанность покупателя уплатить определенную денежную сумму.
    Для реальной сделки необходима передача вещи. Пока она не состоится, сделка не считается заключенной. Примером реального соглашения является договор займа. Пока деньги не переданы заемщику, права и обязанности у сторон не возникают. Само по себе обещание дать деньги в заем не означает, что потенциальный заемщик приобретает право требовать выполнения этого обещания.
    Поскольку в консенсуальных сделках момент заключения и момент выполнения не совпадают, а в реальных — совпадают, то консенсуальные соглашения всегда взаимны, а реальные — односторонние.
    В зависимости от значения основания (цели) сделки для ее действительности, сделки делятся на абстрактные и каузальные.
    Сделки, в которых определены основания их заключения, называются каузальными. К ним принадлежит большая часть гражданско-правовых соглашений (купля-продажа, поручение и т.п.).
    Абстрактными считаются сделки, в которых не определены цели их совершения. Наиболее ярким примером абстрактной сделки является выдача векселя, при которой не имеют значения основания его выдачи (заем, купля-продажа, оплата услуг и т.п.).
    В зависимости от наличия указания на срок возникновения или прекращения прав и обязанностей, сделки бывают срочными и бессрочными.
    В бессрочных сделках не определяются ни момент вступления ее в действие, ни момент прекращения. Такое соглашение, как правило, немедленно вступает в силу и прекращается на требование одной из сторон (например, договор имущественного найма, заключенный на неопределенный срок).
    Срочными являются сделки, в которых определен момент возникновения прав и обязанностей сторон, продолжительность существования обязательства, момент прекращения и т.п.
    В цивилистической науке господствующим является положения о многозначительности термина «договор». Он охватывает такие правовые явления: как юридический факт (двух- или многосторонняя сделка), что является основанием возникновения гражданских прав и обязанностей; само договорное обязательство (правоотношения), порождаемое заключенным договором; а также документ, в котором закрепляется (фиксируется) факт установления между сторонами обязательственного правоотношения. В данной случае договор рассматривается как юридический факт, который является основанием возникновения гражданских прав и обязанностей. С этой точки зрения договор является договоренностью двух или более сторон, направленной на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, что является двух- или многосторонними сделками. Как любая сделка, договор — это волевой акт, но ему присущи и определенные особенности. В отличие от односторонней сделки, в котором выражается воля одной стороны, договор — это взаимное выражение воли двух или нескольких лиц и вдобавок согласованное между ними так, что воля одной стороны отвечает воле другой или других сторон, которые принимают участие в договоре. Итак, договору как юридическому факту присущи следующие признаки. Во-первых, в нем оказывается воля не одной стороны, а двух или нескольких, причем волеизъявления участников по своему смыслу должно совпадать и отвечать одно другому. Во-вторых, договор — это такое общее действие лиц, которое направленное на достижение определенных гражданско-правовых последствий: обретения, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
    Каждый человек определяет понятия «договор» и «соглашение» в качестве тождественных определений, не имеющих между собой различий. С общей точки зрения, подобное суждение является верным, однако углубляясь в рассмотрение различий между данными словами, стоит сделать некоторые уточнения.
    В целом, и относительно права, и относительно практики особых различий между договором и соглашением не имеется. Несмотря на это, если рассматривать оба понятия, отталкиваясь от различных отраслей и сфере правовых взаимодействий, можно выделить некоторые отличия между ними. Подробней именно о том, чем отличается договор от соглашения и насколько различия существенны, поговорим в приведенной ниже статье.

    Договор и соглашение в истории

    Договор и соглашение — разные документы
    Как было отмечено выше, практически каждый человек полностью отожествляет понятия «договор» и «соглашение». Более того, все толковые словари толкуют определения с тем же отожествлением, выделяя один из них в синонимы другого.
    Однако с исторической точки зрения подобный взгляд имелся далеко не всегда. Пожалуй, первые упоминания о договорах и соглашениях датируются временами Древних Рима и Греции.
    Если верить переводчикам писаний данных государств, то и в греческом, и в римском праве все соглашения – взаимодействия между людьми, порождающие их права и обязанности, делили на простые и договорные (проще – договоры).
    Различие разных формаций соглашений заключалось в том, что простые взаимодействия имели место быть между любыми людьми, вне зависимости от их статуса и возраста. А вот договоры представляли собой соглашения исключительно между полностью дееспособными субъектами права, которые обладали должными правами, обязательствами согласно действующим законам.
    Говоря проще, простым соглашением считалась любая договоренность людей, а договором – оформленный документ между теми лицами, которые имели на данную процедуру все права. Более того, договорной тип соглашений всегда обжаловался в суде (естественно, если была необходимость), а простое соглашение нет.
    Если же рассматривать историю нашего государства, то на Руси или, как будет правильней, в дореволюционной России понятия «договор» и «соглашение» были тождественными. Ни законодательство, ни практика юриспруденции не выделяли различий между представленными определениями, в чем, честно говоря, и не было никакого смысла.
    Аналогичной позиции в трактовке понятий придерживались и во всем мире. В любом случае, что договор, что соглашение всегда представляли собой некоторые правоотношения, порождающие между двумя и более лицами некоторые обязательства, права. Как с этими определениями обстоят дела сегодня, пойдет речь далее.

    Различие понятий в современной юриспруденции

    Договор и соглашения — определения тождественные
    Отметим, что в юриспруденции разных стран трактовка определений «договор» и «соглашение» может представлять совершенно разные проявления.
    Так как информация со страниц нашего ресурса преимущественно направлена на жителей РФ, то углубленную суть резюмированных понятий будем рассматривать именно относительно правовой сферы России.
    В первую очередь, отметим, что с точки зрения практически всех правовых сфер и отраслей юриспруденции РФ договор и соглашение – определения тождественные.
    Согласно гражданскому законодательству, договор – это соглашение нескольких сторон, которое влечет за собой установление, изменение или различные формы прекращения гражданский прав, обязательств.
    То есть, в юриспруденции России особой разницы между понятиями не выделяют. Единственное, слово «договор» в силу своей большей конкретики используется заметно чаще, нежели его сегодняшнее визави. Несмотря на представленную ранее информацию, в одной сфере права нашей страны между договором и соглашением различия имеются. Речь идет о трудовом законодательстве.
    Если углубиться в его изучение, то на страницах Трудового Кодекса РФ (ТК РФ) можно найти разделение документов взаимодействия субъектов права на договоры и соглашения, которым даются отличительно ясные понятия. Так, определения трактуются следующим образом:
    Договор – это некоторое правовое взаимодействие между представителями трудового права, которое может приобретать некоторую силу как в письменной, так и в устной форме. Вне зависимости от выбранной формации договоры должны полностью удовлетворять положениями и нормам ТК РФ.
    Соглашение – это также правовое взаимодействие, однако оформляемое между субъектами трудового права исключительно в письменном формате. ТК РФ выделяет соглашения разных видов, например: отраслевые, генеральные, тарифные, региональные и многие другие. В общем случае, соглашение в трудовом праве – правовой акт, регулирующий социально-трудовой аспект правоотношений между работодателем и работником и оформленный только в письменном виде.

  6. imhotepp Ответить

    Экспедитор оказывает определенные услуги клиенту, в чем обнаруживается сходство с такими договорами, как поручение, комиссия, агентирование, возмездное оказание услуг. Однако предметом последних является совершение любых сделок и действий, в том числе вовсе не относящихся к транспортной деятельности. В отличие от этого экспедиция предполагает оказание услуг, непосредственно связанных с перевозкой груза. Поэтому экспедиция рассматривается как разновидность одного из названных договоров или их конгломерат.
    Принципиальное значение для определения места договора транспортной экспедиции среди иных гражданско-правовых договоров, направленных на возмездное оказание услуг, имеет выделение признаков указанного договора, которые в своей совокупности позволяют отграничить транспортную экспедицию от других сходных правоотношений.
    1. Основным признаком договора транспортной экспедиции, выделяющим его из числа всех остальных договоров, относящихся к категории договоров о возмездном оказании услуг, является особенность предмета данного договора, которая заключается в том, что все услуги, оказываемые клиенту экспедитором, подчинены единой цели – обеспечению перевозки груза.
    Для других договоров этой категории (об оказании услуг), как поименованных, так и непоименованных в ГК, характерны либо иная специальная цель, либо отсутствие такой специальной цели. Например, договор перевозки конкретного груза имеет своей целью доставку груза в пункт назначения и выдачу его управомоченному на получение груза лицу (п. 1 ст. 785 ГК); целью договора хранения является хранение переданной вещи и возврат ее поклажедателю в сохранности (п. 1 ст. 886 ГК); договоры поручения (п. 1 ст. 971 ГК), комиссии (п. 1 ст. 990 ГК), агентский договор (п. 1 ст. 1005 ГК) не имеют своей специальной цели, а их общее предназначение состоит в обеспечении интересов представляемого лица (доверителя, комитента, принципала) и совершении юридических (поручение, комиссия), а также фактических (агентский договор) действий по поручению последнего.
    2. Другим важным признаком договора транспортной экспедиции, позволяющим отграничивать указанный договор, в частности, от договоров поручения и комиссии, является наличие в обязательствах экспедитора обязанности совершать как юридические, так и фактические действия, направленные на обеспечение перевозки грузов.
    3. Еще одна отличительная черта договора транспортной экспедиции кроется в особенностях его правового регулирования. Эти особенности состоят в том, что, во-первых, в ГК отсутствует закрытый перечень услуг, признаваемых обязательными для договора транспортной экспедиции; во-вторых, ГК допускает (а точнее говоря, прямо предусматривает) возможность принятия специального закона о транспортно-экспедиционной деятельности, положения которого в части определения условий выполнения договора транспортной экспедиции объявляются приоритетными по сравнению с соглашением сторон. Аналогичной привилегией преимущественного (по отношению к условиям договора) применения наделяются также нормы иных федеральных законов и правовых актов, относящихся к транспортной экспедиции (п. 3 ст. 801 ГК).
    4. Чрезвычайно широкая сфера применения договора транспортной экспедиции, которая позволяет квалифицировать в качестве такового всякое соглашение, заключаемое грузоотправителем или грузополучателем с организацией, которая может быть признана экспедитором, и предусматривающее выполнение для грузоотправителя или грузополучателя любых операций и услуг, связанных с перевозкой груза. Именно такой подход обнаружил себя в судебно-арбитражной практике.
    Когда экспедиционное поручение носит разовый характер, оно оформляется путем направления клиентом письма-заявки эк­спедитору. Клиент должен выдать экспедитору доверенность, если она необходима ему для выполнения его обязанностей (в тех случаях, когда экспедитор действует не от своего имени, а от имени клиента)
    В качестве основных услуг, предоставляемых экспедиторами на железнодорожном транспорте, перечисляются следующие виды дея­тельности:
    – оформление документов, сдача и получение груза: заполнение транспортной железнодорожной накладной и комплекта перевозоч­ных документов; оформление переадресовки грузов; предъявление грузов к перевозке на местах общего и необщего пользования на стан­циях отправления; выдача груза на станциях назначения;
    – завоз-вывоз грузов: доставка грузов от склада грузоотправителя до железнодорожной станции и от железнодорожной станции до скла­да грузополучателя автомобильным транспортом железной дороги или других организаций, выполняющих указанные услуги на основе договора;
    – погрузочно-разгрузочные и складские работы: погрузка и выгрузка железнодорожного состава и автомобильного транспорта; сортировка грузов; комплектование отправок и укрупнение грузовых единиц; фор­мирование и расформирование пакетов; погрузка грузов в контейнеры и выгрузка из них; ремонт транспортной тары и упаковки и т.д.;
    – информационные: уведомление грузополучателей об отправке грузов в их адрес; уведомление о продвижении груза и подхода их к станции назначения; слежение за продвижением груза от станции отправления до станции назначения; уведомление грузоотправителя о выдаче груза грузополучателю; информация грузополучателя или грузоотправителя о прибытии груза в порт; уведомление о погрузке груза на борт судна и прибытии его к месту назначения;
    – по страхованию грузов: подготовка к заключению договора стра­хования грузов; оплата страховых взносов; оформление документов при поступлении страхового случая и получение страхового возмещения;
    – платежно-финансовые: оформление и оплата провозных плате­жей, сборов и штрафов; проведение расчетных операций за перевоз­ку и перевалку грузов с отдельными станциями, портами и приста­нями и т.д.
    В зависимости от особенностей перевозимых грузов и примене­ния новых типов подвижных составов, обеспечивающих транспорт­ное обслуживание повышенного качества, перечень экспедиторских услуг может быть расширен.
    Так, согласно ГК, к обязанностям экспедитора отнесены:
    – организовать перевозку груза,
    – заключить от имени клиента или от своего имени договоры перевозки груза,
    – обеспечить отправку и получение груза.
    – получение документов, выполнение таможенных и иных формальностей,
    – проверка количества и состояния груза, его погрузка и выгрузка и т.п.
    Кроме того, при транспортной экспедиции внешнеторговых гру­зов экспедитор обычно принимает на себя обязанности по оформле­нию договоров по страхованию груза.
    При этом следует иметь в виду, что оказание подобных услуг (как основных, так и дополнительных) может осуществляться также пе­ревозчиком в тех случаях, когда обязанности экспедитора исполня­ются самим перевозчиком в соответствии с договором, заключенным между ним и грузоотправителем, грузополучателем.
    Экспедиционные услуги подлежат обязательной сертификации. Объектами сертификации являются процессы предоставления услуг, оказываемых до приема и после выдачи груза, в пути следования при перевозке грузов на различных видах транспорта. Сертификации подлежат транспортно-экспедиторские услуги, к которым предъяв­ляются требования обеспечения безопасности на транспорте, сохран­ности перевозимых грузов, охраны окружающей среды. Сопутству­ющие услуги, предоставляемые грузоотправителям, могут подвергать­ся добровольной сертификации.
    Отказ экспедитора от обязательной сертификации экспедици­онных услуг, отрицательный результат сертификационных услуг влекут за собой приостановление или прекращение действия ли­цензии на осуществление транспортно-экспедиционной деятель­ности.
    11 июня 2003 года Государственной Думой Российская Федерация принят Федеральный закон О транспортно-экспедиционной деятельности (далее – Закон), которым определяется порядок осуществления транспортно-экспедиционной деятельности – порядок оказания услуг по организации перевозок грузов любыми видами транспорта и оформлению перевозочных документов, документов для таможенных целей и других документов, необходимых для осуществления перевозок грузов, а Высший Арбитражный Суд Российской Федерации опубликовал информационное Письмо от 5 августа 2003 года N С5-7/уз-886 О Федеральном законе “О транспортно-экспедиционной деятельности”.
    Условия договора транспортной экспедиции, не предусмотренные настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, определяются сторонами договора транспортной экспедиции – экспедитором и клиентом (п.1.1.2)
    Согласно статьи 2 Закона предусмотрено принятие Правил транспортно-экспедиционной деятельности.
    Правила транспортно-экспедиционной деятельности должны утверждаться Правительством Российской Федерации. Ими должны определяться:
    – перечень экспедиторских документов (документов, подтверждающих заключение договора транспортной экспедиции);
    – требования к качеству экспедиционных услуг;
    – порядок оказания экспедиционных услуг.
    Такие Правила пока не приняты, а следовательно, не известно, какие документы должны подтверждать заключение договора транспортной экспедиции.

  7. Malantrius Ответить

    Как и любая иная сделка, договор имеет четкую направленность на правовой результат – возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
    Но, в отличие от ряда односторонних сделок (таких, как принятие завещания или отказ от него), договоры не только порождают правоотношения, но и самостоятельно (вместе с нормами закона) определяют их содержание. Они на период действия приобретают для участников сторон юридическую силу, связывают их так же, как и закон.
    Авторитетное мнение
    Договор, выступая в качестве источника прав и обязанностей субъектов правоотношения, является средством поднормативного регулирования, определяет модель (программу) возникновения и развития правового отношения между должником и кредитором.
    (С.С. Алексеев)
    3. В другой дефиниции рассматриваемый термин означает само правоотношение, возникшее из сделки.
    Авторитетное мнение
    …Необходимо различать договор как сделку и как возникшее в результате его заключения договорное обязательство. Права и обязанности контрагентов по договору суть их права и обязанности как сторон обязательства и составляют содержание последнего, тогда как сделка лишь определяет (называет) их и делает юридически действительными. Дальнейшее исполнение сторонами договорных условий есть не что иное, как исполнение обязательства.
    (Е.А. Суханов)
    И здесь уже происходит не порождение правовых последствий (они как раз возникают в результате сделки), а их реализация. Например, когда стороны ранее заключили сделку по купле-продаже, то последующая передача товара продавцом, его принятие покупателем, оплата и прочие аспекты данного обязательства – это следующая стадия. Она тоже часто именуется договором, скажем, когда мы говорим “я состою в договоре”, “я вышел из договора”, “у нас еще не закончился договор”.
    В таком значении договор рассматривается как обязательство, и в этом качестве к нему приложимы все характеристики обязательственного правоотношения: срочность существования, относительный характер, определенность содержания и др.
    При всей кажущейся неважности таких отличий в дефинициях одного слова, они играют порой существенную роль. Это можно проследить на примере таких правовых категорий, как “расторжение договора” и “недействительность договора”. В первом случае речь идет о договоре как о правоотношении, которое уже возникло, имело какую-то протяженность во времени и которое по определенным причинам можно прекратить, расторгнуть. Во втором, наоборот, слово “договор” обладает значением “сделка”, и категория “действительность” в гражданском праве связана с тем, чтобы сделки (включая договоры как их разновидности) порождали правовые последствия. А при недействительности этого не происходит, и договор, о котором может пойти речь применительно к выражению “недействительность договора”, как сделка будет несостоятелен, а значит, не сможет породить в дальнейшем стадии реализации прав и обязанностей, так как они попросту не возникнут. Термин “расторжение договора” не может относиться к сделкам (подразумевая наличие длящегося состояния, которое надо прервать), так же как термин “недействительность договора” не мог бы относиться к правоотношениям, так как правоотношение либо порождается, либо нет, но оно не может быть “недействительным”.
    Первое и второе из приведенных выше значений термина “договор” соотносятся друг с другом как причина и следствие, как потенциальная энергия и реальная энергия, если пользоваться образными сравнениями. То есть “договор – сделка” порождает “договор – обязательственное правоотношение” и определяет его характер.
    4. Кроме того, есть еще и практика именовать договором сам документ (письменный или электронный), который отражает условия заключенной сделки. И это значение имеется в виду в выражениях типа “я изучаю договор”, “мы подписали договор”, “он отправил мне договор почтой”. Эта дефиниция не имеет кардинального отличия от первого значения, и часто оба значения этого термина совпадают в ряде выражений, к примеру, в выражении “мы согласовываем договор”.
    Значение договора как документа имеет более узкий и прикладной характер, хотя оно в известном смысле объединяет два других, – в документе воплощаются условия сделки, которые после вступления договора в силу становятся правовыми условиями, формулирующими содержание возникших прав и обязанностей сторон.
    В данной главе речь пойдет преимущественно о первом значении рассматриваемого термина. Но в реальной жизни, конечно, встречаются все три подхода, и важно уметь проводить между ними различия.
    5. Значение договора. В настоящее время договор оформляет наиболее распространенную разновидность обязательств. Возникающие в результате заключения договоров обязательства так и называются – договорными. Договор – это наиболее приемлемый способ порождения обязательств между субъектами гражданских отношений. Именно в рамках договорной формы каждый из них имеет возможность сформулировать тот правовой интерес, который он желает достичь в результате реализации договора. Согласовав свою волю в этом с контрагентом, без которого достижение желаемой цели невозможно, обязавшись перед ним, в свою очередь, реализовать его правовой интерес, субъект тем самым решает как свои персональные частные интересы, так и интересы государства и общества в целом. Ведь в интересах общества иметь такое положение дел, при котором каждый частный субъект может ставить и достигать свои частные цели, причем таким способом, который для этой цели наиболее приемлем именно по отношению к каждому субъекту.
    Таким образом, понятием “договор” охватывается как большая часть сделок (исключая односторонние), когда речь идет о договоре в первом значении из вышеописанных, так и большая часть обязательств, обязательственных правоотношений – в тех случаях, когда сам рассматриваемый термин употребляется во втором значении.
    Договор, следовательно, – это важнейший правовой инструмент для реализации таких начал метода регулирования гражданских отношений, как диспозитивность и автономия воли участников гражданских правоотношений. Важно в нем как то, что он позволяет субъектам гражданского права самим ставить для себя цели и намечать пути их достижения, так и то, что этот правовой инструмент санкционирован государством и пользуется государственной защитой в случае нарушений или недочетов при его заключении (для этого существуют такие институты, как недействительность сделок, незаключенность договора) и в случае его неисполнения уже на стадии вступления в силу и реализации (для этого предназначены нормы о договорной ответственности, о расторжении и изменении договора).
    Многообразие договорных форм позволяет реализовать практически любой законный правовой интерес людей и их коллективов. Более того, свобода договора позволяет не останавливаться только на тех договорных формах, которые уже предусмотрены законом, но дать волю правотворчеству.
    Можно смело сказать, что понятие “договор” является специфически гражданско-правовым, хотя с развитием законодательства стали появляться даже так называемые “административные договоры”. Но все-таки в договоре воплощены практически все наиболее специфические черты, присущие гражданскому праву как отрасли права, и без этого важнейшего универсального правового инструмента реализация функций, стоящих перед гражданским правом как отраслью, не была бы возможной.
    Если затронуть экономическую сторону вопроса, то именно договором приводится в действие экономический оборот. Договор – основное движущее звено системы функционирования рыночной экономики. Это определяется тем фактом, что краеугольным камнем рыночного типа экономического развития является равноценный обмен экономическими благами. А обмен как раз и подразумевает наличие большого числа двусторонних отношений, в рамках которых, собственно, он и происходит, и та правовая форма, которую этот обмен принимает, называется договором. Именно функция рыночного обмена реализуется возмездными договорами – они воплощают принцип эквивалентного обмена. Безвозмездные договоры необходимы потому, что жизнь не сводится только к сухой экономике, в ней есть место и другим видам отношений, без обмена, в том числе связанным с бескорыстной заботой о ком-то, поддержкой своего ближнего и не только ближнего.
    Авторитетное мнение
    Гражданско-правовой договор призван обеспечить в ключевых сферах жизни общества (положении личности, собственности, гражданского оборота, наследования и т.д.) стабильность, устойчивость и определенность имущественных и личных неимущественных отношений. Он реализует важнейшее начало жизнедеятельности людей – решение жизненных вопросов на началах согласия, диалога, взаимно согласованной воли.
    (С.С. Алексеев)
    Сказанным определяется тот факт, что в тех экономических системах, которые опираются не на договор, а на иные экономические принципы – например, в плановой экономике, – договор играет куда менее заметную роль, он второстепенен и подчинен административно-правовым актам, исходящим от государства. В советское время договоры нередко лишь уточняли и конкретизировали плановые задания, исходящие от Госплана СССР, предписывающие хозяйственным субъектам то, с кем и в каких объемах вступать в отношения. Следовательно, большая роль договора присуща именно рыночной экономике и требует, соответственно, развитого законодательства о договорах.

  8. MoskowHD Ответить

    Наконец, в соответствии с п. 3 ст. 426 ГК потребитель может через суд понудить предпринимателя к заключению такого договора или пе­редать на рассмотрение суда разногласия по его отдельным условиям. Следовательно, в отношении выбора контрагента и условий договора для предпринимателя здесь исключается действие принципа свободы договора. Такое законодательное решение призвано служить защите интересов массовых потребителей, прежде всего граждан, обычно на­ходящихся по отношению к профессиональным предпринимателям в заведомо более слабом положении.
    Указанным целям соответствуют также правила о договоре присое­динения.

    Договоры присоединения

    Договором присоединения признается договор, условия которого опре­делены лишь одной из сторон, причем таким образом (в формуляре, ти­повом бланке или иной стандартной форме), что другая сторона лише­на возможности участвовать в их формировании и может их принять лишь путем присоединения к договору в целом (п. 1 ст. 428 ГК).
    Сам по себе способ заключения договора путем предварительного формулирования его условий в определенной стандартной форме мо­жет оказаться весьма полезным, упрощая и облегчая процедуру оформ­ления договора. Такие ситуации встречаются, например,
    в массовых договорах в сфере бытового обслуживания населения,
    в отношениях различных клиентов с банками, страховыми и транспортными орга­низациями, традиционно использующими типовые бланки договор­ной документации (заявления об открытии банковского счета, стра­ховые полисы, товаротранспортные накладные и т.п.).
    От них следует отличать ситуации, когда предложение одной из сто­рон использовать заранее растиражированный образец текста догово­ра отнюдь не исключает согласование и переформулирование изло­женных в нем условий. Они встречаются, в частности, в предприни­мательском обороте, где, например, изготовитель продукции может предложить оптовому покупателю согласовать условия договора по­ставки отдельной партии товара, многие из которых уже зафиксиро­ваны им в стандартном бланке (образце договора). Такой договор не является договором присоединения, ибо вполне допускает предвари­тельное изменение любых предложенных одной из сторон условий.
    Поэтому не всякое предложение контрагента подписать стандарт­ный бланк договора следует рассматривать в качестве предложения за­ключить договор присоединения — речь идет о формальной невозмож­ности изменения условий договора присоединяющейся стороной, что и вынуждает ее присоединиться к договору только в целом, без каких бы то ни было видоизменений его отдельных условий (пунктов).
    Сторона, подписавшая предложенный ей контрагентом договор при­соединения, вправе требовать его изменения или расторжения по особым основаниям, не допускаемым в отношении иных, обычных договорных обязательств. Такие основания не являются следствием незаконности ус­ловий договора — они становятся следствием появления у стороны, раз­рабатывавшей договор, односторонних льгот и преимуществ либо наличия чрезмерно обременительных для присоединившейся стороны условий. Тем самым дополнительные возможности изменения или расторжения такого договора лишают одну из сторон возможности злоупотребить принци­пом договорной свободы, а для другой как бы восполняют отсутствие этой свободы в отношении формирования условий договора.
    Присоединившаяся сторона получает право требовать изменения или расторжения такого договора даже при формальной законности его содержания в следующих случаях:
    если она при этом лишается прав, обычно предоставляемых по ана­логичным договорам;
    если другая сторона исключает или ограничивает свою ответственность по договору;
    если в договоре содержатся иные, явно обременительные для присоединившейся стороны условия (п. 2 ст. 428 ГК).
    Данные последствия, однако, практически не применяются в дого­ворах между предпринимателями, поскольку профессиональный пред­приниматель в качестве присоединившейся стороны обычно осозна­ет (или должен осознавать), на каких условиях он заключает договор (п. 3 ст. 428 ГК), и уже на этой стадии может прибегнуть к квалифи­цированной защите своих интересов.
    Будучи по сути особым способом заключения договоров, договор присоединения не сливается с понятием публичного договора. Ведь последний предполагает возможность его принудительного заключения по требованию потребителя, тогда как смысл договора присоединения, напротив, состоит в предоставлении потребителю более широкой, чем обычно, возможности добиваться его изменения или расторжения.

  9. Ragewind Ответить

    Согласно ст. 420 ГК РФ договор – это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Несмотря на то, что ГК содержит легальное определение договора, его понятие многозначно:
    1. Под договором понимается юридический факт (сделка), поскольку договор влечёт установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
    2. Договор – это правоотношение, поскольку это обязательство, содержанием которого являются права и обязанности сторон.
    3. Договор в узком смысле – это документ, которым скрепляется соглашение сторон. Однако необходимо учесть, что это не совсем точное определение договора, поскольку договором считается любое соглашение сторон, совершённое в том числе и в устной форме.
    Щенникова Л.В. не согласна с традиционной трактовкой договора. По мнению учёного, основное в конструкции договора – то, что выступает причиной обязательства, регулятором и организатором отношений сторон, действующих для достижения определённого правового результата. В силу этого «договор – это свободный регулятор, организатор и координатор эквивалентно-возмездных отношений, имеющих целью достижение правового результата и возможности применения государственно-организационного воздействия».
    Договор является одной из наиболее распространённых видов сделок и обязательств. В этой связи согласно п. 2 и 3 ст. 420 ГК, к договорам применяются правила о двух- и многосторонних сделках (глава 9 ГК), а также общие положения об обязательствах (ст.ст. 307- 419 ГК).
    Признаки договора:
    Волевой акт
    Договор является результатом единого свободного волеизъявления самостоятельных субъектов гражданского права

    Обязательство
    Договор является видом обязательства, в силу чего ему присущи все признаки обязательственного правоотношения.

    Соглашение
    Договор – это результат взаимного компромисса двух сторон, в силу чего о договоре можно говорить только тогда, когда стороны достигли согласия по условиям заключаемого договора.

    Юридический факт
    Договор влечёт возникновение, изменение и прекращение гражданских правоотношений.

  10. VideoAnswer Ответить

Добавить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *